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    1. 法庫企業商標變更代理哪家強?

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      法庫企業商標變更代理哪家強?

      作者:遼寧隆佳知識產權代理有限公司 時間:2022-12-26 08:53:33

      作品完成后,版權登記后的版權歸屬到底是歸誰呢?每個作品的創作,肯定是有創作人去付出了的,誰付出了那么誰收獲。版權的原則上首先肯定是屬于作者的。作者是直接參與創作作品的人。作者為作品的創造付出了勞動與心血,使作品具有了價值與意義,他的勞動應當受到保護,版權保護最早就是這么有來的,同時這也是版權保護的基本原則。在我國的著作權相關規定,如果沒有相反的證明,在作品上署名的就是作者。

      作品的作者可以是個人,也可以是兩個甚至更多的人,比如歌曲的創作通常都是作詞作家作曲作家配合完成,那么這首歌的版權就是屬于這兩名作者共同擁有。一些學術著作,也常常是由幾個作者創作完成那么這些學術著作的版權就屬于這幾位參與者共同享有。

      在包括我國在內的很多國家的法律里,版權不僅僅是可以屬于個體,也可以屬于法人、組織。平常生活中也有很多這樣的情況。比如一部《大百科全書》的編輯工作,不是一兩個人就可以完成的,通常要由一個出版社的幾十甚至上百人共同完成,期間要由出版社來出面組織協調各方面的資源,要投入大量的財力、物力,而出版后是否可以收回前期的投資,出版后是否存在法律問題,等等各個方面的風險也是由出版社來承擔的,那么出版社就成為這套《大百科全書》的版權所有者。所以,作為法人、組織也可以擁有版權。

      版權屬于創作作品的作者是版權保護的基本原則,但在很多情況下,版權當中相應的具體的權利,不一定在作者手里。沒有直接參與作品創作的個體的人或者法人、組織也有機會擁有版權。

      按照誰投資、誰收益的原則,有些情況下沒有直接參與創作但是參與投資、組織創作的個人或法人、組織也可以成為版權的所有者。比如電影作品,制片方在整個電影作品制作期間一直要從事組織工作,尋找投資甚至直接投資、與各個方面協調,付出大量的心血,雖然沒有直接參與整個影片的創作,但是影片的整體版權仍然應由制片方擁有。

      版權也可以通過繼承獲得。按照法律規定,公民可以通過遺囑將自己的財產留給自己的繼承人,版權作為一種無形的財產權也可以通過立遺囑的方式轉移到繼承人手里。比如老舍先生去世后,如果出版社要出版老舍先生的作品,就應當找到老舍先生的財產繼承人來洽談版權問題。不只是個體的人可以繼承版權,法人、組織同樣可以繼承版權。一個企業擁有對某個作品的版權,在企業變更、終止后,按照法律規定繼承該企業權利義務的企業就享有該版權,如果沒有相應的繼承人,國家也可以成為該項版權的所有者。

      版權還可以通過訂立合同等方式發生轉移。原始版權的所有人,在創作了自己的作品后,可以通過發放許可或者轉讓的方式將自己的版權轉移,部分甚至是全部地轉交給版權購買者。版權買賣合同一旦生效,版權就發生了轉移。通過訂立合同獲得版權的個人或法人、組織就成為新的版權所有者。一個作家創作了一部小說,完成后把小說版權一次性賣給了某文學代理公司,那么如果哪個出版社想出版這部小說就應當與這家代理公司商談,而不是找作者。某個企業委托一家廣告公司制作產品宣傳海報,在合同中明確規定由該企業享有海報的版權,那么雖然廣告公司的制作人員付出了心血來創作,海報的版權仍然要歸該企業所有。

      知識產權是怎么樣的?知識產權從本質上說是一種無形財產權,他的客體是智力成果或是知識產品,是一種無形財產或者一種沒有形體的精神財富,是創造性的智力勞動所創造的勞動成果。它與房屋、汽車等有形財產一樣,都受到國家法律的保護,都具有價值和使用價值。有些重大專利、馳名商標或作品的價值也遠遠高于房屋、汽車等有形財產。知識產權這種無形的東西,它是凝聚這人腦力中的勞動成功,也是有著重要的價值,自己東西的專利申請固然也重要。

      發明專利和科研論文有類似的地方,也有不同之處。申請發明專利在于知識產權保護,發表科研論文的目的在于知識傳播和分享。兩者在撰寫上有不少類似之處。發明專利申請書的di一部分為背景技術介紹,要求專利發明人對背景技術及其不足之處進行總結??蒲姓撐牡谝徊讲糠趾桶l明專利申請書很類似,也是介紹前人的研究工作及不足之處。不同之處在于科研論文必須引用和列出相應的參考文獻,而發明專利申請則可以不列參考文獻。

      發明專利申請書的第二部分為發明的技術方案。這部分和論文的方法(method)比較類似,但不同之處居多。這部分要求發明人用文字和公式闡述發明的技術方案,不能用圖表。即使發明的技術方案用圖表更容易說明問題,發明人也必須把圖表內容轉換成文字。尤其是涉及到復雜裝置的技術方案,用文字表述需要特殊技巧。論文的方法部分則沒有多少限制,論文撰寫人可以選擇更容易讓讀者理解和明白的論文撰寫方式??梢杂性敿毜墓酵茖Ш蛨D表。

      發明專利申請書的第三部分為實施例和發明專利附圖。這部分要求發明人必須結合發明專利附圖說明發明的具體實施方案。這部分和論文的實驗部分類似,但差別很大。發明專利實施例為實現發明技術方案的一個或多個例子,很多論文的主體部分就相當于一個實施例。

      現行商標法沒有區分撤銷與無效,而且在第5章注冊商標爭議的裁定和第6章商標使用的管理中規定了兩種性質不同的注冊商標的撤銷:第5章第41條第1款的撤銷,性質上屬于注冊絕對無效,商標局應當主動依職權撤銷,其他單位和個人也可以請求商標評審委員會撤銷,而且沒有期限限制(準確地說,應當叫宣告注冊無效);第2款規定的撤銷,才是真正意義上的撤銷,即注冊有瑕疵,利害關系人可以在規定的期限內申請撤銷,超過規定的期限,注冊的瑕疵將因期限的超過而得到補正,注冊確定有效,不能再撤銷。

      撤銷的效力溯及注冊之日,被撤銷的沈陽商標注冊自始無效。第6章第44條和45條的撤銷,性質上屬于對使用不當或者長期不使用的注冊商標的注銷。注銷與撤銷的區別在于,注銷不是對商標注冊效力的否定,而只是對注冊商標長期不使用或者嚴重違規使用的一種處置,其效力自注銷之日起向后發生。修訂送審稿繼承了現行法的規定。

      上述規定既沒有區分無效與撤銷,又混淆了撤銷與注銷,在同一部法律中,用同一個詞撤銷,表達性質完全不同的三種事物、三個概念,給人們學習和理解法律造成困難,也不利于法律的執行。

      根據民法原理和民法通則的規定,有瑕疵的民事行為的效力分為無效和可銷撤兩種。無效指的是民事行為違反法律的強制性規定,絕對不能發生當事人預期的法律效力的行為。

      這種民事行為的特點是:第一,絕對無效,即對任何人都不發生行為人預期的法律效力;第二,自始無效,即從行為成立時起就不發生法律效力;第三,當然無效,即不管是否有人主張無效,也不需法院等有關機關宣告,該行為都無效;第四,永遠無效,即不能因時間的超過補正其效力。什么樣的民事行為屬于無效民事行為,須由法律明確規定??沙蜂N的民事行為指的是民事行為在實施時即存在瑕疵,如損害他人合法權益,因存在欺詐、錯誤、乘人之危等導致行為人意思表示不真實等。

      民事行為是否侵害他人的合法權益,需要受損害一方當事人出來主張,民事行為是否存在欺詐、脅迫等違背當事人意思的瑕疵,更需受欺詐、脅迫的當事人自己主張,他人不能代替當事人做判斷。所以對這類行為法律并不直接規定無效,而是賦予相對人一定期限內的撤銷權,如果相對人在法定期限內行使撤銷權,則該行為自始無效。如果相對人未在規定期限內行使撤銷權,則有瑕疵的民事行為因時間的經過而補正了其缺陷,成為確定有效的法律行為。

      《商標法》第41條第1款規定的撤銷事由性質上屬于無效行為,因此主管機關可依職權宣告商標注冊無效,任何人也可以請求主管機關宣告其無效,而且不受時間限制。第41條第2款、第3款規定的撤銷事由屬于民法意義上的可撤銷行為,只有受該行為損害的利害關系人才有權提出撤銷請求,而且其撤銷權受5年期限的限制,5年期滿,撤銷權消滅,有爭議的商標注冊確定有效。此次修法應按照民法原理和民法通則的規定,厘清相關概念,將第41條第1款的撤銷改為無效(其中第二句或者是以欺騙或者其他不正當手段取得注冊的是否應當刪除,可以討論),第2款和第3款仍用撤銷,而第44條和45條的撤銷應改為注銷。


       

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